Оглавление
Введение с. 3
Глава 1 Законодательство о наследовании с. 6
1.1. Понятие наследование с. 8
1.2. Принятие наследства с. 14
Глава 2 Наследование по завещанию с. 21
Глава 3 Наследование по закону с. 27
3.1. Наследование выморочного имущества с. 30
Заключение с. 31
Список используемых нормативных актов и литературы с. 35
Введение
Среди известных правовых институтов одним из древнейших является наследование, упоминание о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.п.
В привычном нам виде основные институты наследственного права зародились в древнем Риме; впоследствии были восприняты гражданским правом "новых" народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех зарубежных государств.
Именно римскому праву современные законодательства обязаны самим понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса, все имущественные права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение в лице наследника, юридической личности наследодателя. Вместе с идеей универсального преемства римское право выработало и понятие сингулярного правопреемства по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей. С этими основными понятиями системы наследования, как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.
Римские законы XII таблиц знали два основания наследвания; наследования по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.
Первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наслоедование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании, как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования.
При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица, если завещатель назначил наследника, например, в четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, а наследники по закону остаются в стороне.
Римский юрист Ульпиан определял завещание так: " завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти".
В итоге своего развития, наследственное право Древнего Рима устанавливало четыре разряда наследников по закону для родственников вплоть до шестой степени родства (включая детей троюродных братьев и сестер), причем присутствие родственников в каждом разряде исключал из числа наследников следующие разряды. Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственники вплоть до шестой степени родства, а у немцев количество очередей, призываемых к наследству вообще не ограничено.
Традиции наследования сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых. Завещание в России - это нечто особенное,
составляемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма
"продвинутых" в юриспруденции граждан.
Россияне, во времена оные, большевистские, установили, две очереди наследников. При отсутствие завещания к наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка. Внуки наследуют по закону по "праву представлениями" - лишь в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.
Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а соответственно, и буржуазного института наследования. Рассчитывать на дядюшкино (или тетушкино) наследство можно было лишь в том случае, если он оставит завещание.
Доктор Вернер, один из персонажей романа великого русского писателя М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени", был убежден только в одном - в том, что рано или поздно, но в одно прекрасное утро он умрет. Можно не соглашаться с его оценкой этого, обычно все же весьма печального, события, но в истинности самого утверждения трудно усомниться даже человеку, для которого, в отличие от упомянутого персонажа, медицина не является основной сферой деятельности. Поскольку любому человеку, к сожалению, неизбежно суждено оказаться в роли наследодателя, а в подавляющем большинстве случаев - и в роли наследника, изменения в российском законодательстве о наследовании в той или иной степени затрагивают интересы всех и каждого. В совей дипломной работе я постараюсь сравнить старое и новое наследственное право России. Дам характеристику ныне действующему наследственному праву России.
Глава 1
Законодательство о наследовании
Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст. 3 ГК РФ. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части , в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключи-тельному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законода-тельства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут ус-танавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации.
Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 года за N 146-ФЗ является основным источником наследственного права в России.
Помимо ГК РФ в числе источников правового регулирования отношений в области наследования могут быть названы Основы гражданского, законода-тельства 1991 г.
Ряд норм, относящихся к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскому законодательству Семейный кодекс РФ1 .
Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и това-риществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридиче-ских лиц (см. Закон РФ «Об акционерных обществах», абз. 4 и 5 п. 3 ст. 7'; Закон РФ «Об особенностях правового положения акционерных обществ ра-ботников, (народных предприятий)» п.п. 4—б, 10 ст. 62; Закон РФ «Об обще-ствах с ограниченной ответственностью», п.п. 7 и 8 ст. 21, п. 5 ст. 233; Закон РФ «О производственных кооперативах»; Закон РФ «О потребительской кооперации», п. 5 ст. 13; п. 3 ст. 145; Закон РФ «О сельскохозяйст-венной кооперации», п. 7 ст. 16; п. 9 ст. 186; Закон РФ «О товариществах соб-ственников жилья», п. 8 ст. 327; Закон РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», п. 2 ст. 18; ст. ЗО8.
Значительный блок норм наследственного права представлен в законах об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смеж-ных правах», п. 2 ст. 17, ст. 27,29,43я; Закон РФ «О правовой охране про-грамм для ЭВМ и баз данных», п. 3 ст. II10; Патентный закон РФ, п. 7 ст. 1011; Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», П.2 СТ.612).
Важное место в регулировании отношений по наследованию отводится законодательству о нотариате. Это Основы законодательства РФ о нотариате, инструкции о порядке совершения нотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний. К этому же блоку нормативных актов могут быть отнесены Закон РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. (с по-следующими изменениями) и инструкция Госналогслужбы по его примене-нию. Наконец, в числе актов, имеющих прямое отношение к наследованию, следует назвать Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке |наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г. (с последующими изменениями) и инструкцию Госналогслужбы по его применению1 .
Перечисленными не исчерпываются нормативные правовые акты, в которых на уровне закона или подзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию. Это и законодательство о страховании, и транспортное, и земельное, и целый ряд других отраслей законодательства.
1.1. Понятие наследование
Наследование - это переход в установленном порядке имущественных (право личной собственности, право на сбережения, находящиеся в кредитных учреждениях) и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского Кодекса Российской Федерации не следует иное.
Как уже было сказано выше наследование регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами (ч. 2 ст. 1110 ГК РФ).
В состав переходящих по наследству не входят имущественные права и обязательства, которые носят личный характер ( алиментные права и обязательства, право на членство в кооперативной организации, право на пользование жилой площадью и др.) не включается в наследуемое право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, однако присужденные ему в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни, переходят по наследству в общем порядке.
По наследству переходит только имущество принадлежавшее наследодателю на законных основаниях. Например, самовольно возведенный дом или гараж не являются объектами права личной собственности, поэтому не могут быть включены в состав наследуемого имущества. Почтовые отправления в случае смерти адресата возвращаются отправителям. Выдача их по свидетельствам о праве на наследство не предусмотрена.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и
другие нематериальные блага (ч.3 ст. 1112 ГК РФ).
Наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданском кодексом Российской Федерации.
Не имеют право наследовать ни по закону, ни по завещанию лица, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого - либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Для применения упомянутой санкции необходимо, чтобы эти действия носили умышленный характер. В отношении лиц, совершивших что - либо подобное по неосторожности, указанное правило не действует. Направленность умысла значения не имеет. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество1 .
По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании вышеназванной нормы (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Правила статьи 1117 ГК РФ соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.
Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда1 .
В соответствии со ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Например, " Агапов А. -наниматель двухкомнатной квартиры по ул. Плезанова в г. Москве 16 декабря 1993 года обратился в жилищные органы с заявлением о передаче данной квартиры в его собственность в соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. " О приватизации жилищного фонда в РСФСР".
После подачи заявления о приватизации квартиры Агапов А. заключил с Кочетковым договор обмена жилыми помещениями, в соответствии с которым Агапов А. должен был переехать в комнату в коммунальной квартире по Союзному пр., а Кочетков - в двухкомнатную квартиру Агапова А. Обменные ордера получены Агаповым А. и Кочетковым 19 января 1994 года.
20 января 1994 года Агапов А. и его брат Агапов В. погибли в результате пожара в квартире на ул. Плеханова.
В связи с тем, что Кчеткову было отказано в регистрации по месту жительства в квартире по ул. Плеханова со ссылкой на обращение Агапова А. с заявлением о приватизации этой квартиры, он обратился в суд с иском к департаменту муниципального жилья о признании оформленного, но не полученного Агаповым А. при жизни договора о передаче квартиры в его собственность недействительным, договора обмена жилыми помещениями состоявшимся, а также с требованием обязать паспортную службу органов внутренних дел зарегистрировать его по месту жительства по ул. Плеханова.
Решением Перовского межмуниципального суда Восточного административного округа г. Москвы иск Кочеткова удовлетворен, после чего он прописался в упомянутой квартире, а освободившаяся в квартире по Союзному пр. комната в дополнение к занимаемой комнате была предоставлена Давыдову с несовершеннолетним сыном.
Президиум Московского городского суда решение суда первой инстанции отменил в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела, а также в связи с тем, что жена Агапова В. - Агапова Т. в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери заявила в суде требования о признании ее наследницей Агапова А. после смерти мужа в о порядке наследственной трансмиссии. Агапова Т. просила признать за ней с дочерью право собственности на квартиру по ул. Плеханова, недействительными: договор обмена жилыми помещениями между Агаповым А. и Кочетковым, ордер Давыдова на комнату в квартире по Союзному проспекту, а также выселить Кочеткова и Давыдова в ранее занимаемые ими жилые помещения. При этом она ссылалась на то, что после подачи Агаповым А. заявления о приватизации квартиры она перешла в его собственность, но получит договор об этом при жизни Агапов не успел; этот договор был получен ею, Агаповой Т., 15 февраля 1994 года и в тот же день зарегистрирован в департаменте муниципального жилья. Кроме того, при расследовании обстоятельств гибели братьев Агаповых было установлено, что ее муж умер в один день с Агаповым А, но на несколько часов позднее, в связи с чем, по ее мнению, к ней после смерти мужа перешло право наследования имущества Агапова А.
Новым решением Перовского межмуниципального суда Восточного административного округа г. Москвы (оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда) иск Агаповой удовлетворен, а иск Кочеткова оставлен без удовлетворения.
По протесту заместителя Председателя Верховного Суда РФ судебные постановления отменены как вынесенные с нарушением норм материального и процессуального права. По делу вынесено новое решение об удовлетворении иска Кочеткова и об отказе в иске Агаповой Т.
Как видно из материалов дела, Агапов А и его брат Агапов В. умерли в один день 20 января 1994 года в результате отравления окисью углерода во время пожара. Согласно заключению экспертов достоверных данных о том, что смерть Агапова А. наступила раньше смерти Агапова В. получить не удалось. Вывод об этом может быть сделан только в предположительной форме, причем разница во времени между смертью Агапова А. и смертью Агапова В. не могла составлять часы, а исчислялась минутами.
В соответствии с законодательством России для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. Поэтому в случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день, они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.
С учетом этих норм наследственного права Агапова Т. и ее дочь не могут быть признаны наследниками Агапова А. поскольку для Агапова В. наследство после смерти брата не открывалось и, следовательно, право принятия этого наследства не могло перейти к его жене и дочери в порядке наследственной трансмиссии.
Кроме того, как видно из материалов дела, после подачи заявления о приватизации квартиры Агапов А. заключил договор обмена этой квартиры с Кочетковым и получил обменный ордер на комнату в квартире по Союзному
проспекту. Согласно нормам Жилищного кодекса получении обменных ордеров означает возникновение у участников обмена права вселении в жилые помещения в соответствии с этими ордерами. Заключение договора обмена квартиры после подачи заявления о ее приватизации не может расцениваться не иначе как отказ Агапова А. от первоначального намерения оформить право собственности на эту квартиру, поскольку дело получения договора о передаче квартиры в его собственность и до регистрации этого договора и своего права собственности на нее Агапов, как наниматель этой квартиры совершил юридически значимые действия по распоряжению своими правами на занимаемую жилую площадь. После совершения этих действий право нанимателя спорной квартиры перешло к Кочткову.
Обмен жилыми помещениями может быть признан судом недействительным, если он произведен с нарушением требований, предусмотренных Жилищным кодексом, или по основаниям, установленным гражданским законодательством для признания сделки недействительной. таких оснований по данному делу суд не установил, в связи с чем решение суда, в котором отсутствует указание на конкретное основание признания договора обмена жилыми помещениям между Кочетковым и Агаповым А. недействительным и нет ссылки на соответствующую норму материального права, законным быть признано не может.
Местом открытия наследства является последнее место жительства
Наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется иходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.
В соответствии с ныне действующим гражданским законодательством России к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Принятие наследства
Приобретение (принятие) наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства1 .
Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником, исключение в этом отношении представляет переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Согласно ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.
Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства. Принятие наследником по закону, или по завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. При этом право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.
В п. 2 ст. 1152 ГК РФ установлен императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) должно быть безусловным и безоговорочным. Вместе с тем принятие наследства не является бесповоротным и может быть аннулировано наследником путем отказа от наследства.
При принятии наследства одним из наследников правовые последствия наступают только для этого наследника, поэтому совершение им этого действия не означает принятия наследства другими наследниками и не устраняет ни для одного из них необходимости самостоятельного принятия наследства (при наличии у соответствующего наследника намерения приобрести наследство).
Принятие наследства действует в отношении перехода права на наследственную массу с обратной силой, поэтому принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. Поскольку правоспособность гражданина прекращается его смертью, а субъективные гражданские права не могут не иметь своего обладателя, происходящее при наследовании универсальное правопреемство, в результате которого наследник занимает место наследодателя в отношении причитающейся ему части наследственной массы, считается совершившимся в момент открытия наследства.
Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом принятия наследства является подача наследником нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство заявление о принятии наследства, либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
В соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ такое заявление подается по месту открытия наследства. Оно может быть подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу лично или передано другим лицом или переслано по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Представляется, что при передаче заявления о принятии наследства другим лицом его полномочия на передачу такого заявления должны быть подтверждены в выданной наследником доверенности ( я имею в виду о полномочии другого лица именно на передачу заявления в порядке ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ, а не о принятии наследства от имени наследника в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Согласно ч. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК РФ подпись наследника на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи наследников на таких заявлениях могут быть засвидетельствованы следующими лицами: подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, - начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих - командиром соответствующей части или соединения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, - начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, - администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения, а также его заместителем.
Что касается доверенности на принятие представителем наследства от имени наследника, то такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям наследника (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).
Второй способ принятия наследства - совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а с целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, причем бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.
Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт его принятия может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
По общему правилу п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Установленный в п. 1 ст. 1154 ГК РФ 6-месячный срок для принятия наследства является пресекательным, то есть по его истечении субъективное право наследника на принятие наследства прекращается.
Однако в отличие от других пресекательных сроков этот срок в случае его пропуска может быть восстановлен. Лицам, у которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, п. 3 ст. 1154 ГК РФ предоставляет для принятия наследства 3 месяца со дня истечения 6-месячного срока, в течение которого предыдущий наследник был вправе принять наследство.
Для восстановления судом пропущенного срока принятия наследства в п. 1 ст. 1155 ГК РФ установлены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства; обращение в суд в течение 6 месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.
Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в том случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь, определяется на основе анализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.
Предусмотренный в п. 1 ст. 1155 ГК РФ 6-месячный срок для обращения в суд является сокращенным сроком исковой давности, поскольку посредством такого обращения наследник защищает свое, оспариваемое другими наследниками право на принятие наследства. Поэтому течение этого срока должно приостанавливаться при наличии обстоятельств, предусмотренных в ст. 202 ГК РФ, а в случае пропуска данного срока он может быть восстановлен при наличии исключительных обстоятельств, связанных с личностью наследника (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), по правилам ст. 205 ГК РФ.
Если наследник, который был призван к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный в ст. 1154 ГК РФ срок, происходит наследственная трансмиссия, или переход права на принятие наследства (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
По общему правилу право умершего наследника на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. Однако если не успевший принять наследство наследник завещал кому-либо все принадлежавшее ему имущество, право на принятие наследства после первичного наследодателя переходит к его наследникам по завещанию. Следует иметь в виду, что право умершего наследника на принятие обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит и прекращается с его смертью (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).
Как было сказано выше основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, поданное нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу. Получение вышеназванного свидетельства является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие свидетельства не является основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве и не влечет утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 1154 ГК РФ1 .
Если наследник принял наследство фактическими действиями (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), но нотариус по каким-либо причинам отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого производства.
В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия
рассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия и отказ в их совершении (ст. ст. 271-273 ГПК РСФСР). Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение1 .
Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, такие требования должны рассматриваться судом в порядке искового, а не особого производства.
По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Исключение представляет, в частности, случай, предусмотренный в п. 2 ст. 1163 ГК РФ, где установлена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство до истечения 6-месячного срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство.
Достоверность таких данных оценивается нотариусом.
Глава 2
Наследование по завещанию
Завещание - это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского Кодекса Российской Федерации о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении в соответствии со ст. 1149 ГК РФ .
При определении размера обязательной доли учитывается стоимостью наследственного имущества (наследственной массы), включая и предметы домашней обстановки и обихода.
Норма о праве на обязательную долю носит императивный характер, поэтому ее действие не может быть поставлено в зависимость от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, носит исчерпывающий характер.
Граждане, не имеющие права наследования, не призываются и к наследованию обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли является наследованием по закону. Предусмотренные законом условия, дающие право на обязательную долю, должны быть налицо ко дню открытия наследства.
Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа или совершения действий для общеполезной цели.
Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК РФ).
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. К нему применяются общие правила об условиях недействительности сделок и о порядке признания их недействительными (ст. 1118 ГК РФ)1 .
Таким образом признаются недействительными следующие завещания:
а) составленные с нарушением установленной формы;
б)составленные недееспособными и ограниченно дееспособными, а также лицами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими;
в) составленные под влиянием обмана, насилия, угрозы.
Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
Таким образом, если наследственное имущество по закону или по завещанию переходит к нескольким наследником и в завещании не сказано, кем и что конкретно наследуется, все они становятся совладель-цами этого имущества, участниками общей долевой собственно-сти. Основным способом избежать конфликтов и зависимости друг от друга в вопросах владения и распоряжения доставшейся по наследству собственностью является раздел наследственного имущества.
Раздел наследственного имуще-ства, находящегося в общей доле-вой собственности, может быть произведен между наследниками как добровольно (по соглашению между всеми наследниками), также и в судебном порядке.
Ранее законодатель предусмат-ривал возможность раздела на-следственного имущества по со-глашению наследников в соответ-ствии с причитающимися им до-лями. Сейчас законодатель не ука-зывает на необходимость следо-вать причитающимся долям, а акцентирует внимание только на достижении соглашения. В соответствии со ст. 421 ГК РФ гражданам предоставлена свобода в заключении договора и определе-нии его условий (за исключением случаев, прямо установленных законом). В связи с этим наследни-ки в своем соглашении вправе сами определять, как они будут делить наследственное имущество. Тем более, что законодатель в п. 3 ст. 1165 ГК РФ четко указал: несоответствие раздела наслед-ства, осуществленного наслед-никами в заключенном ими согла-шении, причитающимся им до-лям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государ-ственной регистрации их прав на недвижимое имущество . Иное дело –
раздел наследственного имущества в судебном порядке, когда между наследниками не было достигнуто соглашение; тогда раз-мер долей, причитающихся каж-дому из наследников, безусловно, следует учитывать.
Соглашение о разделе наслед-ственного имущества совершается в письменной форме и подписыва-ется всеми наследниками (или дол-жным образом уполномоченными ими лицами) в соответствии с правилами ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
Соглашение о разделе наслед-ства, в состав которого входят недвижимое имущество, подле-жит государственной регистра-ции.
Соглашение о разделе наслед-ства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. В таком слу-чае основанием для государствен-ной регистрации прав на недви-жимое имущество будут служить свидетельство о праве на наследство и соглашение о разделе наследственного имущества. Если государственная регистрация прав была осуществлена до заключе-ния соглашения, то после его зак-лючения основанием к регистра-ции будет служить соглашение о разделе наследственного имуще-ства.
При разделе наследственного иму-щества должны быть соблюдены интересы наследников, которые не могут самостоятельно осуществ-лять действия, связанные с заклю-чением соглашения о разделе на-следства (несовершеннолетние, не-дееспособные и ограниченно деес-пособные). Их интересы представ-ляют законные представители, опекуны и попечители.
Законодатель установил допол-нительную гарантию для данной категории наследников, предус-мотрев необходимость уведомле-ния органа опеки и попечитель-ства о составлении соглашения о разделе наследства. В случае, если орган опеки и попечительства придет к выводу, что в результа-те такого раздела наследственно-го имущества будут ущемлены интересы этих наследников, дан-ное соглашение о разделе наслед-ственного имущества может быть признано судом недействитель-ным.
Законодатель установил в ряде случаев преимущественное пра-во некоторых категорий наслед-ников на получение при разделе наследства в счет своей наслед-ственной доли определенного иму-щества. В частности, в ст. 1168 ГК РФ предусмотрено преимуществен-ное право на неделимую вещь (неделимая вещь – это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). Недели-мую вещь невозможно разде-лить без несоразмерного ущерба в ее использовании по целевому назначению, существенного ухуд-шения ее технического состоя-ния, неудобства в пользовании и т.д. (например, к неделимым ве-щам относятся: автомашина, те-левизор, музыкальный инстру-мент и т.д.). В соответствии с п. 1 ст. 1168 ГК РФ преимуществен-ное право на получение в счет своей наследственной доли не-делимой вещи при разделе на-следства предоставляется в пер-вую очередь наследнику, обла-давшему совместно с наследодателем правом общей собствен-ности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследственного имуще-ства. Такой наследник при раз-деле имеет преимущество перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей соб-ственности, причем независимо от того, пользовались они этой вещью или нет1 .
Предоставление преимущест-венного права обусловлено защи-той интересов наследника, кото-рый обладал совместно с наследодателем правом общей собствен-ности на неделимую вещь.
На случай, если у наследодателя не было сособственников среди наследников, п. 2 ст. 1168 ГК РФ предусматривает при разделе на-следства преимущественное пра-во наследника, который, не буду-чи сособственником вещи, посто-янно пользовался ею. При этом его преимущество устанавливается перед наследниками, не пользо-вавшимися этой вещью и так же, как он, не являвшимися ранее участниками общей собственнос-ти на нее.
Законодателем также предусмотрено преимущественное право при разделе наследства, в состав ко-торого входит жилое помеще-ние, предметы домашней обста-новки и обихода,
Глава 3
Наследование по закону
Наследование по закону - переход имущества, принадлежащего умершему гражданину, к лицам, указанным в законе.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146 ГК РФ).
В соответствии с гражданским законодательством России наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. При этом если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
В соответствии со ст. 1145 ГК РФ если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142-1144 ГК РФ ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1145 ГК РФ призываются к наследованию:
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя1 .
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 ГК РФ , и делится между ними поровну в соответствии со ст. 1146 ГК РФ.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ).
Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 ГК РФ.
При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) во соответствии со ст. 1147 ГК РФ.
Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 ст. 1147 ГК РФ.
В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 ГК РФ , нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
3.1. Наследование выморочного имущества
В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158 ГК РФ ), имущество умершего считается выморочным.
Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.
Свидетельство при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации о праве на наследство выдается в общем порядке (статья 1151 ГК РФ).
Заключение
Наследование, среди правовых институтов гражданского права, является одним из древнейших. Основные категории наследования зародились в Древнем Риме, которые впоследствии были восприняты гражданским правом всех развитых государств. Наследственное право в России развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества.
ГК РФ сохранил традиционно устоявшиеся в отечественном законодательстве подходы к основным институтам наследственного права. В ГК РФ заложен традиционный для отечественного законодательства принцип универсальности наследственного правопреемства. С этим принципом тесно связаны нормы, регламентирующие условия принятия наследства и исключающие принятие части наследства, а также принятие наследства под условием или с оговорками.
ГК РФ сохранил традиционные для отечественного наследственного права основания наследования (ст. 1111 ГК РФ).
ГК РФ включил в число лиц, которые могут призываться к наследованию, помимо граждан, также юридических лиц и государства (ст. 1116 ГК РФ).
Гарантией защиты прав и законных интересов участников наследственных отношений по-прежнему являются правила, касающиеся недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ). Правила ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и, соответственно, применяются к завещательному отказу.
ГК РФ закрепил существовавшее до сих пор положение, неоднократно подтвержденное судебной практикой, о том, что временем открытия наследства является день смерти гражданина.
Важнейшая особенность наследования по закону состоит в том, что наследники — это люди, состоящие в родстве или определенной семейной связи с покойным. При наследовании по закону в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего, а также последовательность призвания наследников к наследованию, сообразующаяся со степенью их родства с наследодателем. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого (рождение самого наследодателя в это число не входит). Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. При этом еще одной особенностью наследования по закону является то, что наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследников, наследующих, по праву представления. Размер доли в наследственном имуществе каждого отдельного наследника будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону наследников. По праву представления наследуют потомки наследника по закону (I, II и III очереди), умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем. В этом случае его доля делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки недостойного наследника и наследника лишенного наследодателем наследства (ст. 1146 ГК РФ).
ГК РФ существенно увеличил количество очередей наследников по закону — он устанавливает восемь очередей наследников по закону. В состав наследников по закону включены родственники до пятой степени родства. Таким образом, четко прослеживается стремление сохранить наследственное имущество в частной собственности и не допустить случаев его выморочности.
Существенной новеллой в ГК РФ является предоставляемая наследникам возможность добровольно договориться между собой о разделе наследства. И если они заключают соглашение в письменной форме, то и свидетельство о праве на наследство будет выдаваться в соответствии с ним. Теперь наследники могут не делить каждый предмет на части, а договориться между собой, кому и что из наследства достанется и на каких условиях. И даже несоответствие раздела наследства, произведенного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их право на имущество, полученное в результате раздела наследства. Это ощутимо облегчит жизнь наследников, даст им возможность избежать сложных судебных процессов. В соответствии со ст. 1165 ГК РФ, к такому соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок и форме договора.
Рассматривая наследование предприятия, к наследованию данного объекта должны применяться основные требования, предъявляемые к сделке по продаже предприятия. Поэтому, состав и стоимость наследуемого предприятия должны быть точно определены на основе полной инвентаризации предприятия на дату открытия наследства. При этом должны быть составлены: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований. Данный анализ финансового состояния предприятия необходим: во-первых, для определения действительной цены предприятия в целом, как наследственного имущества; во-вторых, для того, "чтобы наследники четко себе представляли потенциал данного предприятия, и могли осознано сделать свой выбор: принять или отказаться от наследства. Соответственно, в данном случае, оценка наследственного имущества не может быть произведена по соглашению между наследниками, а опись предприятия (инвентаризацию) не сможет провести нотариус, как указано в. ст. 1172 ГК РФ.
Проблема компенсационных выплат при наследовании жилых помещений, раздел которых в натуре невозможен, является самой насущной для наследников, не имеющих в собственности ничего, кроме доли в данном жилом помещении. Зачастую, к такой категории наследников относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, в первую очередь его супруг и дети. Для решения данной проблемы необходимо законодательно закрепить возможность предоставления отсрочки в выплате компенсации с учетом материального положения наследников претендующих на приоритетное право получения в счет наследственной доли данного жилого помещения. Анализ действующих нормативных актов, регулирующих выплату сумм, предоставленных, гражданину в качестве средств к существованию, позволяет сделать вывод, о том, что указанные суммы, подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни по какой-либо причине, должны включаться в состав наследства и наследоваться на общих основаниях.
ГК РФ уменьшил размер обязательной доли по сравнению с ранее действовавшим законодательством, и кроме того, суду предоставлено право уменьшать размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении, если при жизни наследодателя необходимый наследник имуществом не пользовался, а наследник, по завещанию пользовался для проживания или в качестве основного источника получения средств к существованию.
Таким образом, в ст. 1149 ГК РФ следует говорить лишь об изменении размера обязательной доли; с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, а не об отказе вовсе в ее присуждении. В противном случае теряется смысл самого понятия обязательной доли.
В то же время суды при рассмотрении исков об уменьшении размера обязательной доли, должны учитывать обстоятельства конкретного дела, в частности, наличия у нетрудоспособного наследника собственного имущества (нужно полагать, достаточного для его самообеспечения), его участие в образовании общей собственности, длительность совместного пользования ею. Данные критерии нужно закрепить в п. 4 ст. 1149, чтобы подчеркнуть оспоримость присуждения обязательной доли в полном объеме во всех без исключения случаях. А о преимущественном праве на неделимую вещь в данной статье говорить нет смысла, оно определяется нормами ст. 1168 и 1170 ГК РФ. Таким образом, ГК РФ существенно модернизировал институт наследования и вывел российское гражданское право на новый уровень развития, ибо в ней нашли отражения современные концепции в области наследования, хотя некоторые проблемы и не решил.
Список использованных нормативно правовых актов и литературы
1. Конституция Российской Федерации Российская газета N 197, 25.12.1994
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.94 N 51-ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации N 32, 1994
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.96 N 14-ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации N 5, 29.01.1996
4. Гражданское право: В 2 т. Том 1, 2: Учебник/ Ответственный редактор Е.А. Суханов -М.; Издательство БЕК, 1998 г.
5. Комментарий к ГК РФ под редакцией А.И. Соколова , Спб. 1999 г. Издательство " Нева ".
6. Комментарий части первой, второй и третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: «Хозяйственное право», фирма «Спарк», 2002 г..
7. Гражданский кодекс Российской Федерации 3-я часть . Научно практический комментарий / Отв. Ред. Т.Е. Абова. -М., 2001 г.
8. Гражданское право. Учебник. Часть первая . издание третье, переработанное и дополненое./ Под ред. Ю.К Пашкова. - М.: "Статут", 2002 г.
9. Гражданское право России. Часть первая: Учебник. / Под ред. З.И. Цыбуленко. - М.: Юрист, 1998.
10.Гражданское право. В двух томах. Том 2. Учебник / Под ред. Е.А Суханова. - М.: Издательство БЕК, 1994
|